Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

I. Zivilrechtliche Abteilung, Beschwerde in Zivilsachen 4A.476/2015
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
4A_476/2015

Arrêt du 11 janvier 2016

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, présidente,
Hohl et Niquille.
Greffier : M. Ramelet.

Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Dan Bally, avocat,
recourant,

contre

B.________,
intimée.

Objet
résiliation extraordinaire en raison des travaux entrepris par le locataire
(art. 257f al. 3 CO) et résiliation ordinaire en vue d'une utilisation par le
bailleur ou ses proches (art. 271 al. 1 CO),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel
civile, du 26 mai 2015.

Faits :

A. 

A.a. Par contrat du 1er avril 1960, C.________, à laquelle a succédé plus tard
A.________, a remis à bail à D.________, époux de E.________, un appartement de
trois pièces à Cully.
Après le décès de D.________, un nouveau bail a été établi au nom de E.________
le 1er avril 1986, d'une durée initiale de trois ans, renouvelable tacitement
d'année en année, sauf résiliation par l'une des parties quatre mois avant son
échéance. Le loyer net était de 820 fr.; au 1er avril 1992, il était de 1'005
fr., plus 120 fr. de charges.

A.b. A fin mars 2012, E.________ a été hospitalisée.
Le 24 avril 2012, le bailleur (i.e. A.________) et la fille de la locataire ont
eu un entretien téléphonique.
A la suite de cet entretien, par courrier du même jour, la fille de la
locataire a précisé au bailleur que sa mère réintégrerait son appartement à la
fin du mois de mai 2012 et qu'il serait opportun d'effectuer entre-temps
quelques travaux de rafraîchissement - qu'elle détaillait - dans l'appartement,
du moment que, selon elle, rien n'avait été entrepris depuis 1978.
De son côté, par courrier du même jour, le bailleur a notifié à sa locataire
une (première) résiliation du bail pour le 30 avril 2013, indiquant comme
motifs " Utilisation pour la famille du propriétaire, rénovation ". Par la
suite, il a précisé qu'il entendait loger sa mère dans l'appartement litigieux,
celle-ci souffrant de problèmes importants de mobilité.
Le 29 avril 2012, le bailleur a visité l'appartement en présence de la fille de
la locataire.

A.c. Sur la base des pièces du dossier, la cour cantonale a constaté que
l'appartement en question est très vétuste. Depuis 1960, seuls ont été
entrepris la réfection de la peinture de la cuisine et du corridor (en 1980) et
le réémaillage de la baignoire (en 1986-1987). En particulier la peinture des
murs est très fortement jaunie et noircie, voire décrépie par endroits; la
peinture des portes et de diverses menuiseries est très abîmée; la baignoire
est dans un état indescriptible; le faux-plafond de la salle de bains est
parsemé de trous; le carrelage de celle-ci est cassé à plusieurs endroits; les
sols sont très sales, usés et inégaux; des lames du parquet manquent par
endroits.
La cour cantonale a retenu que cette usure va bien au-delà de ce qui est
admissible et atteint un tel degré qu'elle doit être assimilée à un manque
d'entretien de la chose louée et donc à un défaut de moyenne importance.
La fille de la locataire a fait procéder au rafraîchissement de l'appartement.
Les travaux exécutés consistent en des travaux de peinture, de changement du
carrelage, du faux-plafond de la salle de bain et du parquet, lequel a été
simplement clipsé sur le parquet existant, de remplacement de la baignoire, de
changement de l'agencement de la cuisine et de pose d'une hotte. La cour
cantonale les a qualifiés de travaux d'entretien, et non de rénovation.
Certains de ces travaux présentaient un caractère d'urgence évident, dès lors
qu'il était prévu que la locataire rentre chez elle après son hospitalisation
et que son appartement ne devait plus présenter de seuils pour éviter les
risques de chutes.
Par courriel du 23 mai 2012, le bailleur a fait savoir à la fille de la
locataire qu'il avait appris par des voisins qu'elle serait en train
d'emménager dans l'appartement de sa mère et de faire des travaux conséquents,
cela alors qu'elle ne l'en avait pas informé et que de tels travaux ne
pouvaient être faits sans son accord.
Le 3 juin 2012, le bailleur a informé la locataire que sa fille n'avait pas
répondu à son courriel du 23 mai 2012 et lui a demandé de prendre toutes
mesures pour faire cesser les travaux et remettre les choses en l'état.
Par lettre du 5 juin 2012, la fille de la locataire a répondu au bailleur être
étonnée qu'il ait mentionné ne pas être au courant des travaux, vu leur
conversation téléphonique du 24 avril 2012, le courrier de confirmation envoyé
le même jour et la résiliation du bail notifiée à sa mère le même jour; elle a
précisé que c'était par crainte de recevoir une résiliation de bail que sa mère
n'avait jamais osé lui demander de réaliser des travaux dans son appartement;
elle a ajouté qu'elle s'était donc vue contrainte de se débrouiller pour ces
travaux afin que sa mère puisse réintégrer son appartement.
Le bailleur a alors notifié à sa locataire une (deuxième) résiliation,
extraordinaire, le 21 juin 2012 pour le 31 juillet 2012, au motif de " Travaux
importants effectués sans autorisation du bailleur, dommages volontaires à la
propriété malgré mises en garde du bailleur ".

A.d. Le 1er juillet 2012, E.________, qui a été mise au bénéfice d'une
allocation pour impotent de l'assurance-invalidité, a réintégré son domicile.
Le 22 juin 2012, B.________ a déménagé chez sa mère afin de s'occuper d'elle.
Le bailleur a notifié à sa locataire une (troisième) résiliation de bail,
ordinaire, le 23 juillet 2012 pour le 31 mars 2013, sans motivation, pour
corriger sa première résiliation qui n'avait pas été donnée pour l'échéance
contractuelle.
E.________ est décédée le 5 septembre 2013. Sa fille B.________ est sa seule
héritière instituée, selon certificat d'héritiers du 5 mars 2014.

A.e. Seules la deuxième résiliation, extraordinaire, et la troisième
résiliation, ordinaire, sont encore litigieuses.

B.

B.a. La conciliation devant la Commission de conciliation du district de
Lavaux-Oron ayant échoué et des autorisations de procéder ayant été délivrées,
la locataire et le bailleur ont chacun déposé des demandes concernant ces
résiliations devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, la locataire
concluant pour l'essentiel à la nullité, respectivement à l'annulation de ces
résiliations et à la prolongation du bail et le bailleur, principalement, à
l'entrée en force, subsidiairement, à la validité de la résiliation
extraordinaire et à la validité de la résiliation ordinaire.
Après avoir joint les causes, le Tribunal des baux, par jugement du 28 janvier
2013, a notamment déclaré inefficace la résiliation extraordinaire du 21 juin
2012 et annulé la résiliation ordinaire du 23 juillet 2012.

B.b. Dans un premier arrêt du 10 décembre 2013, la Cour d'appel civile du
Tribunal cantonal vaudois a refusé d'entrer en matière sur la résiliation
extraordinaire du bailleur, au motif que l'appelant n'aurait pas remis en cause
cette résiliation, et rejeté l'appel du bailleur portant sur la validité de la
résiliation ordinaire, le jugement attaqué étant confirmé.

Par arrêt du 17 octobre 2014 (cause 4A_42/2014), se prononçant exclusivement
sur la résiliation extraordinaire, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué
en raison du formalisme excessif dans l'interprétation des conclusions de
l'appel.

B.c. Statuant à nouveau par arrêt du 26 mai 2015, la Cour d'appel civile a
rejeté l'appel du bailleur et confirmé le jugement de première instance. En
substance, la cour cantonale a confirmé l'inefficacité de la résiliation
extraordinaire du bail (art. 257f al. 3 CO), aux motifs que les travaux
entrepris par la fille de la locataire n'étaient pas des travaux de rénovation,
mais des travaux d'entretien (art. 259b let. b CO), que l'on ne saurait
reprocher à celle-ci de n'avoir pas mis en demeure le bailleur de les
effectuer, en lui fixant un délai convenable, et que, par conséquent, le
maintien du bail n'était pas devenu insupportable pour le bailleur. Elle a
également confirmé l'annulation de la résiliation ordinaire, étant donné que la
résiliation pour cause de rénovation n'était pas justifiée, en l'absence de
toute pièce susceptible d'en prouver la réalité; quant au besoin, invoqué par
le bailleur, de l'appartement pour y loger sa propre mère, elle a estimé que ce
dernier cherchait à cacher le réel motif de la résiliation.

C. 
Contre cet arrêt, le bailleur exerce un " recours " au Tribunal fédéral,
concluant à sa réforme en ce sens que la résiliation extraordinaire du 21 juin
2012 est valable et, subsidiairement, que la résiliation ordinaire du 23
juillet 2012 est valable, un court délai devant être fixé à la locataire pour
quitter les lieux. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt
et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et
nouveau jugement.
L'intimée ne s'est pas déterminée. La cour cantonale s'est référée aux
considérants de son arrêt.

Considérant en droit :

1. 
Lorsque les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente
portaient sur l'annulation d'un congé donné au locataire, la valeur litigieuse
équivaut au loyer de la période minimale pendant laquelle le contrat subsiste
si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour
laquelle un nouveau congé peut être donné; la durée déterminante pour le calcul
ne saurait être inférieure à la période de trois ans pendant laquelle l'art.
271a al. 1 let. e CO prévoit l'annulabilité d'une résiliation signifiée après
une procédure judiciaire (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390). Le loyer mensuel
se montant, sans les charges, à 1'005 fr., la valeur litigieuse minimale de
15'000 fr. requise en matière de droit du bail (art. 74 al. 1 let. a LTF) est
atteinte.
Interjeté pour le reste par le bailleur qui a succombé dans ses conclusions
(art. 76 al. 1 LTF), dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en
matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur
recours (art. 75 LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été
déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par
la loi.

2. 

2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité
précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont
été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion
d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137
I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art.
105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le
sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière
arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2 LTF),
c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire
et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine). Pour
chaque constatation de fait incriminée, il doit démontrer comment les preuves
administrées auraient dû, selon lui, être correctement appréciées et en quoi
leur appréciation par l'autorité cantonale est insoutenable (arrêts 4A_66/2015
du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2; 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid.
2.1). Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF
130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262).
Le Tribunal fédéral se montre réservé dans son contrôle de l'appréciation des
preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en ce domaine aux autorités
cantonales (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40; 104 Ia 381 consid. 9 p. 399 et les
références). Il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait
n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis
sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué,
sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III
264 consid. 2.3 p. 265; 137 III 226 consid. 4.2 p. 234).

2.2. Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral applique le
droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de
l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le
recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le
recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF
133 III 545 consid. 2.2).

3. 
Dans les procès portant notamment sur des baux à loyer d'habitations et
relatifs à la protection contre les congés ou la prolongation du bail (art. 243
al. 2 let. c CPC), le tribunal établit les faits d'office (  von Amtes wegen
feststellen) (art. 247 al. 2 let. a CPC).
Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple, et non de la maxime inquisitoire
illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC (  von Amtes wegen erforschen); la doctrine
et la jurisprudence la qualifient aussi de maxime inquisitoire sociale. Elle a
pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre
les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a
p. 238).
Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation
d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats,
applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes
les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions
adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve
correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune
investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont représentées
par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un
procès soumis à la procédure ordinaire (arrêt 4A_179/2015 du 16 décembre 2015
consid. 2.3.1 destiné à la publication; Message du 28 juin 2006 relatif au code
de procédure civile suisse, FF 2006 6956 ad art. 242-243, avec la référence à
l'arrêt 4C.211/2004 du 7 septembre 2004 consid. 2.1; cf. également sous
l'empire de l'art. 274d al. 3 CO, arrêt 4A_397/2011 du 11 février 2014 consid.
4.4).
Ainsi, conformément à la jurisprudence rendue sous l'empire des art. 274d al. 3
et 343 al. 4 aCO, en première instance, les parties doivent renseigner le juge
sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à
établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de
coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit
les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de
preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce
point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO,
cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1 p. 80; 125 III 231 consid. 4a p. 238 s.; à
propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c).
C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le " devoir du juge de
rechercher des preuves " évoqué dans l'ATF 139 III 13 consid. 3.2; si le juge a
des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une
partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations
des parties et/ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, " il n'est pas
lié par l'offre de preuve " de cette partie. Toutefois, lorsque les parties
sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de
retenue, comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire (Message CPC,
loc. cit.). Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour
tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie. Si,
contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne
collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close. La
maxime inquisitoire simple ne doit pas servir à étendre ad libitum la procédure
probatoire et à administrer tous les moyens de preuve possibles (arrêt 4A_179/
2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.2 destiné à la publication; arrêt 4A_491/
2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1; ATF 125 III 231 consid. 4a).
En instance d'appel, la maxime inquisitoire simple ne dispense pas le recourant
de motiver son appel, la motivation de l'acte de recours étant indispensable au
déroulement régulier de la procédure d'appel (art. 311 al. 1 CPC; à propos de
l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 118 III 50 consid. 2a). Il lui incombe de
démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à
cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en
première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la
décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que
l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une
désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des
pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (arrêt 4A_179/2015 du 16
décembre 2015 consid. 2.3.3 destiné à la publication; ATF 138 III 374 consid.
4.3.1; pour la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC, cf. ATF
137 III 617 consid. 4.2.2 p. 619). Les allégués de fait et les offres de preuve
nouveaux sont irrecevables, sous réserve de l'exception prévue par l'art. 317
al. 1 CPC (arrêt 4A_179/2015 du 16 décembre 2015 consid. 2.3.3 destiné à la
publication; ATF 138 III 625 consid. 2.1 et 2.2). Il s'ensuit que la cour
cantonale peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de
preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître
la maxime inquisitoire simple (arrêt 4A_179/2015 du 16 décembre 2015 consid.
2.3.3 destiné à la publication; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376/377; à
propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 118 III 50 consid. 2a).

4. 
Dès lors que le bailleur recourant conclut principalement à la constatation de
la validité de la résiliation extraordinaire et, subsidiairement, à celle de la
résiliation ordinaire, que d'ailleurs la résiliation extraordinaire a été
donnée pour le 31 juillet 2012 alors que la résiliation ordinaire l'a été pour
le 31 mars 2013, il y a lieu d'examiner d'abord la résiliation extraordinaire.
Le bailleur conteste que le congé extraordinaire du bail (art. 257f al. 3 CO),
qu'il a notifié le 21 juin 2012 pour le 31 juillet 2012 et qui est fondé sur
les travaux non autorisés effectués par la locataire, soit inefficace.

4.1. L'art. 257f al. 3 CO permet au bailleur de résilier un bail d'habitation,
moyennant un délai de congé de trente jours pour la fin d'un mois, lorsque le
maintien du contrat est devenu insupportable pour lui ou les personnes habitant
la maison parce que le locataire, nonobstant une protestation écrite du
bailleur, a persisté à enfreindre son devoir de diligence ou à manquer d'égards
envers les voisins.
Cette disposition vise un cas particulier d'inexécution des obligations,
spécifique à la relation entre bailleur et locataire, et en règle les effets.
Dans son domaine de validité, elle exclut l'application des règles générales de
l'art. 107 CO relatif aux droits de la partie qui ne parvient pas à obtenir le
respect d'un contrat. Selon son texte, elle vise les manquements du locataire à
son devoir de diligence concernant la chose, d'une part, ou aux égards dus au
voisinage, s'il s'agit d'une chose immobilière, d'autre part. Le Tribunal
fédéral a toutefois admis que cette disposition régit également le cas où le
locataire use de la chose en violation des stipulations du contrat (ATF 132 III
109 consid. 5 p. 113; arrêt 4A_644/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2 et les
arrêts cités).

Il existe encore un autre cas particulier d'inexécution des obligations
imposées au locataire: il concerne le paiement régulier du loyer et des frais
accessoires et est réglé à l'art. 257d CO.
En dehors de ces hypothèses régies par des dispositions spéciales, le bailleur
peut user des droits conférés par l'art. 107 CO si le locataire se trouve en
demeure. Sous certaines conditions ayant surtout pour objet une sommation de la
partie lésée et l'assignation, par elle, d'un délai convenable d'exécution,
cette partie peut résilier le contrat alors même que, éventuellement, la
violation imputable à l'autre partie n'engendre pas une situation insupportable
(ATF 132 III 109 consid. 5 p. 113 s.).

4.2. La résiliation prévue par l'art. 257f al. 3 CO suppose la réalisation des
cinq conditions cumulatives suivantes: (1) une violation du devoir de diligence
incombant au locataire, (2) un avertissement écrit préalable du bailleur, (3)
la persistance du locataire à ne pas respecter son devoir en relation avec le
manquement évoqué par le bailleur dans sa protestation, (4) le caractère
insupportable du maintien du contrat pour le bailleur et, enfin, (5) le respect
d'un préavis de trente jours pour la fin d'un mois (arrêt 4A_457/2013 du 4
février 2014 consid. 2 et les arrêts cités; au sujet des conditions atténuées
de la résiliation en cas de non-respect des obligations contractuelles en
rapport avec l'usage de la chose louée, cf. ATF 132 III 109 consid. 5; arrêt
4A_644/2011 du 10 février 2012 déjà cité, consid. 3.2 et les arrêts cités).

4.3.

4.3.1. La première condition, soit la violation du devoir de diligence,
consiste notamment dans le non-respect par le locataire de ses obligations
légales (art. 257 ss CO).
Lorsqu'en cours de bail apparaissent des défauts qui ne lui sont pas imputables
ou encore lorsqu'il est empêché d'utiliser la chose conformément au contrat, le
locataire peut notamment exiger du bailleur la remise en état de la chose (art.
259a al. 1 let. a CO). Ce n'est que si le bailleur ne prend pas les mesures qui
s'imposent dans un délai convenable que le locataire peut remédier aux défauts
aux frais du bailleur si le ou les défauts restreignent, sans l'entraver
considérablement, l'usage pour lequel la chose a été louée (art. 259b let. b
CO).
Le locataire ne peut en revanche pas exiger que le bailleur exécute des travaux
de rénovation ou de modification, dès lors qu'il s'agirait d'une prestation
supplémentaire non prévue par le contrat (DAVID LACHAT, Le bail à loyer, 2008,
p. 251 ch. 2.2). D'ailleurs, le locataire n'a le droit de rénover ou de
modifier la chose lui-même, à ses frais, qu'avec le consentement écrit du
bailleur (art. 260a al. 1 CO; sur l'indemnité due au locataire à la fin du
bail, cf. art. 260a al. 3 CO).

4.3.2. Il sied de distinguer entre les travaux de rénovation ou modification
(art. 260a al. 1 CO) et les travaux destinés à l'élimination de défauts au sens
de l'art. 259a al. 1 CO, qui ne sont donc pas imputables au locataire et
auxquels il n'est pas tenu de remédier à ses frais (cf. art. 259b let. b CO).
Selon la jurisprudence, la rénovation entraîne une amélioration de l'état de la
chose louée, et donc en général une augmentation de sa valeur. La modification
touche la substance même de la chose, dont elle change l'aspect ou l'état
(arrêts 4A_541/2011 du 28 mars 2012 consid. 4.2; 4A_463/2014 du 23 janvier 2015
consid. 4.3).
La notion de défaut doit être rapprochée de l'état approprié à l'usage pour
lequel la chose a été louée, dont il est question à l'art. 256 al. 1 CO; elle
suppose la comparaison entre l'état réel de la chose et l'état convenu. Il y a
ainsi défaut lorsque la chose ne présente pas une qualité que le bailleur avait
promise ou lorsqu'elle ne présente pas une qualité sur laquelle le locataire
pouvait légitimement compter en se référant à l'état approprié à l'usage
convenu (ATF 135 III 345 consid. 3.2 p. 347 et les références). La
jurisprudence distingue entre les menus défauts (art. 259 CO), les défauts de
moyenne importance (art. 258 al. 3 let. a, 259b let. b et 259d CO) et les
défauts graves (art. 258 al. 1 et 259b let. a CO) (arrêt 4C.97/2003 du 28
octobre 2003 consid. 3.2).

4.3.3. Les travaux (réparations) visés par l'art. 259b let. b CO - que le
locataire peut effectuer lui-même en cas d'inaction du bailleur - visent à
l'élimination des défauts de moyenne importance, c'est-à-dire de ceux qui
restreignent l'usage convenu, sans toutefois l'exclure ni l'entraver
considérablement (cf. aussi art. 258 al. 3 let. a et 259d CO; arrêt 4C.387/2004
du 17 mars 2005 consid. 2.1).
Lorsque le bailleur a déjà connaissance de tels défauts, l'art. 259b in initio
CO n'impose au locataire ni de les lui signaler (cf. l'art. 257g al. 1 CO), ni
de le sommer de les réparer en lui fixant un délai convenable pour le faire
(arrêt 4C.164/1999 du 22 juillet 1999 consid. 2d, publié in PJA 2000 484, et
les nombreux arrêts cités; CAROLE AUBERT, in Droit du bail à loyer, Bohnet/
Montini éd., 2010, n° 6 ad art. 259b CO; ROGER WEBER, in Basler Kommentar,
Obligationenrecht I, 6e éd. 2015, n ^°s 2 et 6 ad art. 259b CO; BURKHALTER/
MARTINEZ-FAVRE, Commentaire SVIT du droit du bail, 2011, n° 8 ad art. 259b CO).
En effet, dès qu'il a connaissance de l'existence de tels défauts, le bailleur
doit agir de son propre chef pour y remédier. S'il ne le fait pas dans un délai
convenable, le locataire peut alors y procéder, aux frais du bailleur (art.
259b let. b CO).
Le délai convenable dans lequel le bailleur doit réparer le défaut dépend de
toutes les circonstances du cas particulier, notamment du genre de défaut, de
l'importance des travaux à effectuer, du degré d'urgence, du temps nécessaire à
obtenir d'éventuelles autorisations, voire des devis (LACHAT, op. cit., p. 252;
LE MÊME, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n°S
3 et 7 ad art. 259b CO; AUBERT, op. cit., n° 7 ad art. 259b CO). Il s'agit
d'une notion indéterminée, qui laisse au juge du fait un certain pouvoir
d'appréciation (art. 4 CC; arrêt 4C.164/1999 du 22 juillet 1999 déjà cité,
consid. 2d).

4.4. 

4.4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les travaux entrepris sont
des travaux d'entretien (au sens de l'art. 259b CO) et non des travaux de
rénovation (au sens de l'art. 260a al. 1 CO).
Sans invoquer la violation d'aucune disposition légale, le bailleur se borne à
soutenir que des travaux conséquents ont été effectués, qui ne pouvaient être
entrepris sans l'accord exprès du propriétaire. Ce faisant, il ne démontre pas
en quoi seraient arbitraires les constatations de fait de la cour cantonale,
qui a retenu qu'il s'agissait de travaux nécessités par la vétusté de
l'appartement, lequel n'a fait l'objet d'aucuns travaux de rafraîchissement
depuis 1980 (peinture de la cuisine et du corridor), hormis le réémaillage de
la baignoire en 1986/1987, étant précisé que les sols sont très usés et
inégaux, les lames du parquet manquant même par endroits. La cour en a déduit
que cette usure n'était plus admissible et avait atteint un degré qui
permettait de l'assimiler à un manque d'entretien et donc à un défaut de
moyenne importance, lequel restreint l'usage de la chose louée (art. 259b let.
b CO). En tant qu'il soutient que ces travaux étaient importants et auraient
nécessité une autorisation du bailleur, le recourant semble invoquer la
violation de l'art. 260a CO. Mais il ne prétend même pas que ces travaux
auraient engendré une augmentation de la valeur de l'appartement (rénovation)
ou une modification de la substance de celui-ci (modification). Il s'ensuit que
la qualification de défauts de moyenne importance admise par la cour cantonale
peut être confirmée.

4.4.2. C'est ainsi au regard des art. 259 ss CO, en particulier de l'art. 259b
CO, qu'il y a lieu d'examiner si la locataire a violé son devoir de diligence
(première condition de l'art. 257f al. 3 CO).
Le bailleur connaissait parfaitement l'état de l'appartement, dans lequel il
n'a entrepris aucuns travaux durant de nombreuses années. Il a même visité
celui-ci en compagnie de la fille de la locataire, durant l'hospitalisation de
celle-ci, le 29 avril 2012. Les travaux entrepris présentaient un caractère
d'urgence évident, dès lors que la locataire devait retourner chez elle après
son hospitalisation et que son appartement ne devait plus présenter de seuils
en raison des risques de chutes, ce dont son médecin a attesté. Au lieu
d'entreprendre les travaux de rafraîchissement de l'appartement et
d'élimination des inégalités des sols dont la locataire pouvait exiger
l'exécution, le bailleur lui a communiqué une résiliation ordinaire de son bail
pour l'année suivante (résiliation du 24 avril 2012 pour le 30 avril 2013),
après avoir eu un entretien téléphonique avec la fille de celle-ci. Il a ainsi
manifesté son intention de n'entreprendre aucuns des travaux de remise en état
et n'a manifestement rien fait avant de protester, le 23 mai 2012, à l'encontre
des travaux commandés par la fille de la locataire. Il s'ensuit que la
locataire n'a pas violé son devoir de diligence en faisant exécuter elle-même
ces travaux de réparation urgents, que le bailleur ne voulait pas entreprendre.
Contrairement à ce que le recourant soutient, la locataire n'avait pas à le
mettre en demeure, ni à lui fixer un délai pour remédier aux défauts, vu que
l'art. 259b CO, qui est une disposition spéciale par rapport à l'art. 107 CO,
ne l'exige pas. Il ne pouvait donc être question, comme l'a fait la cour
cantonale, de se demander si l'on pouvait reprocher à la locataire de ne pas
avoir mis le bailleur en demeure. En effet, dès lors qu'il avait connaissance
des défauts, il incombait au bailleur de prendre de son propre chef toutes les
mesures nécessaires, ce qu'il n'a pas fait (cf. consid. 4.3.3 supra).

4.4.3. Le bailleur recourant soutient aussi que l'on ne saurait retenir qu'il
aurait refusé de faire des travaux dans l'appartement litigieux. Il prétend
qu'il devait avoir la possibilité de faire administrer des moyens de preuve
pour démontrer que d'autres appartements de l'immeuble n'avaient pas été mal
entretenus. Au vu de ce qui précède, ces griefs sont sans objet.
La question de savoir s'il donnait suite ou non aux demandes d'entretien des
autres locataires de l'immeuble est sans pertinence. Il n'y avait donc pas lieu
d'ordonner une inspection locale, ni l'audition des autres locataires pour
prouver ce fait. Le grief de violation du droit d'être entendu (art. 53 CPC, 29
al. 2 Cst.) est infondé.
C'est à tort que le recourant se plaint de la violation de la maxime
inquisitoire de l'art. 247 CPC, en reprochant au Tribunal des baux d'avoir
systématiquement instruit à charge du bailleur et à la cour cantonale de
n'avoir pas pallié les manquements dudit tribunal, cela par une inspection
locale ou l'audition à titre de témoins d'autres locataires de l'immeuble. Il
se méprend sur la portée de la maxime inquisitoire simple, qu'il invoque
d'ailleurs en partie en relation avec des faits sans pertinence (entretien des
autres appartements, crainte de la locataire de faire des demandes de travaux,
inutilité de sa mise en demeure). Son grief de violation du droit d'être
entendu en rapport avec ces faits sans pertinence pour la solution de la
querelle est dénué de tout fondement.
Lorsqu'il soutient que seule une inspection locale pouvait permettre de voir
l'immeuble et l'ampleur des travaux effectués dans l'appartement, le recourant
ne démontre pas en quoi la Cour d'appel, qui s'est fondée sur le dossier
photographique, aurait commis l'arbitraire. En prétendant que l'inspection
devait permettre de visiter d'autres appartements et d'interroger d'autres
locataires, ce qui aurait permis de démontrer que les autres appartements
étaient rénovés, voire en bon état d'entretien, et, partant, que les reproches
qui lui étaient adressés étaient faux, le recourant entend établir des faits
non pertinents, ce qui scelle le sort de son grief.
La condition de la violation du devoir de diligence par la locataire n'étant
pas réalisée, il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs en relation avec
les autres conditions d'application de l'art. 257f al. 3 CO.

5. 
Le recourant conclut subsidiairement à ce que la (troisième) résiliation,
ordinaire, du 23 juillet 2012 pour le 31 mars 2013, soit jugée valable.

5.1. Dans un bail de durée indéterminée, chaque partie est en principe libre de
le résilier pour la prochaine échéance en respectant le délai de congé. La
résiliation ordinaire du bail n'exige pas de motif particulier, ce même si elle
entraîne des conséquences pénibles pour le locataire (ATF 140 III 496 consid.
4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). Elle ne nécessite aucune menace de
résiliation préalable, mais elle est annulable si elle contrevient aux règles
de la bonne foi (cf. art. 266a et 271 al. 1 CO).
Il faut considérer comme contraire aux règles de la bonne foi au sens de l'art.
271 al. 1 CO le congé qui ne répond à aucun intérêt objectif, sérieux et digne
de protection, qui est purement chicanier ou encore qui est fondé sur un motif
qui ne constitue manifestement qu'un prétexte (ATF 136 III 190 consid. 2 p.
192; 135 III 112 consid. 4.1. p. 119). Les cas typiques d'abus de droit
(absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, utilisation d'une institution
juridique contrairement à son but, disproportion grossière des intérêts en
présence, exercice d'un droit sans ménagement, attitude contradictoire)
permettent de dire si le congé contrevient ou non aux règles de la bonne foi au
sens de l'art. 271 al. 1 CO (ATF 120 II 105 consid. 3a p. 108; sur les cas
typiques d'abus de droit: ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 p. 169).
Lorsque le bailleur résilie le bail pour pouvoir utiliser l'appartement
lui-même ou pour l'un de ses proches parents ou alliés (cf. la notion à l'art.
271a al. 3 let. a CO), la résiliation n'est en principe pas contraire aux
règles de la bonne foi (arrêt 4A_431/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2 et
l'arrêt cité).
Pour dire si un congé est ou non abusif et, partant, juger de la validité de la
résiliation, il faut se placer au moment où celle-ci a été notifiée (ATF 140
III 496 consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 62). Il faut également
connaître le motif réel de la résiliation, dont la constatation relève de
l'établissement des faits (ATF 131 III 535 consid. 4.3 p. 540; 130 III 699
consid. 4.1 p. 702).
La partie qui prétend que le congé est abusif doit apporter la preuve des faits
qui permettent de le constater (art. 8 CC), mais sa partie adverse doit
contribuer loyalement à la manifestation de la vérité en fournissant les
éléments qu'elle est seule à détenir (ATF 135 III 112 consid. 4.1 p. 119).

5.2. Sur la base des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF), il faut
rechercher si le congé litigieux contrevient ou non aux règles de la bonne foi
à la lumière des principes sus-indiqués.
Il ressort des constatations de fait de l'arrêt attaqué que la troisième
résiliation, ordinaire, a été donnée sans motivation, pour corriger la première
résiliation, ordinaire, qui n'avait pas été donnée pour l'échéance
contractuelle correcte. La première résiliation indiquait comme motifs: "
Utilisation pour la famille du propriétaire, rénovation ". Par la suite, le
bailleur a précisé qu'il entendait loger sa mère dans l'appartement litigieux,
celle-ci souffrant de problèmes importants de mobilité.

5.2.1. Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il ne s'agit pas là de
deux motifs de résiliation, mais d'un seul, à savoir le besoin du bailleur de
pouvoir disposer de l'appartement pour y loger sa mère, même si, avant qu'elle
n'y emménage, le bailleur entend faire des travaux de " rénovation ". En effet,
bien que la cour cantonale ait constaté que le bailleur a indiqué vouloir
procéder à des travaux de rénovation conséquents et s'adjoindre les services
d'un architecte, il n'a pas exposé avoir en vue de vastes travaux
d'assainissement de l'immeuble, qui est déjà, selon lui, rénové, ni allégué que
les travaux de " rénovation " de l'appartement lui-même nécessitaient le départ
de la locataire, à tout le moins pour une durée supérieure à celle de son
hospitalisation et de sa convalescence (cf. ATF 135 III 112 consid. 4.2 p. 119
s.; arrêts 4A_414/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3.1; 4A_583/2014 du 23
janvier 2015 consid. 2.1.1.).

5.2.2. La cour cantonale a estimé que le bailleur n'avait pas contribué à la
vérification du besoin prétendu de l'appartement pour y loger sa mère, qu'il a
même empêché la preuve de la vérité en refusant que sa mère vienne témoigner
devant les premiers juges. Ne disposant ainsi d'aucun indice établissant la
réalité du motif invoqué, la cour cantonale a considéré que le bailleur
cherchait à cacher le motif réel de la résiliation du bail.
Il s'agit là d'une constatation de fait de la cour cantonale, résultant de son
pouvoir de libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), que le Tribunal
fédéral ne corrige que si le recourant établit l'arbitraire (art. 97 al. 1 et
106 al. 2 LTF).
Or, le recourant se limite à faire valoir qu'il n'a pas refusé l'audition de sa
mère, mais que, s'il s'y est opposé, c'est parce que " ces questions de
logement sont psychologiquement difficiles à aborder avec une personne âgée,
qui vit depuis 54 ans à Pully-Nord dans un immeuble sans ascenseur ". Ce
faisant, il ne respecte pas les exigences de motivation qui lui sont imposées
par l'art. 106 al. 2 LTF et ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour
cantonale serait insoutenable.
Lorsqu'il affirme qu'il incombait au tribunal " de décider dans le cadre de son
instruction d'office s'il souhaite faire citer un témoin " et que le tribunal
avait toute latitude d'instruire ce point conformément à l'art. 247 CPC, quand
il reproche dans la foulée à la cour cantonale d'avoir écarté deux pièces
nouvelles produites en appel, en violation du devoir d'instruction d'office de
l'art. 247 CPC, le recourant méconnaît la notion et la portée de la maxime
inquisitoire en première instance et en instance d'appel (cf. consid. 3
ci-dessus). C'est à raison que l'autorité cantonale n'a pas ordonné d'office
l'audition de la mère du bailleur et a refusé de tenir compte d'office de deux
pièces nouvelles, qui ne remplissaient pas les conditions de l'art. 317 al. 1
CPC.

6. 
Il suit des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
L'intimée n'ayant pas répondu, il ne lui sera pas alloué de dépens. 

 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. 
Il n'est pas alloué de dépens.

4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton
de Vaud, Cour d'appel civile.

Lausanne, le 11 janvier 2016

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Ramelet

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