Sammlung der Entscheidungen des Schweizerischen Bundesgerichts
Collection des arrêts du Tribunal fédéral suisse
Raccolta delle decisioni del Tribunale federale svizzero

Strafrechtliche Abteilung, Beschwerde in Strafsachen 6B.123/2014
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Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

[8frIR2ALAGK1]     
{T 0/2}
                   
6B_123/2014

Urteil vom 2. Dezember 2014

Strafrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Mathys, Präsident,
Bundesrichterin Jacquemoud-Rossari,
Bundesrichter Denys, Oberholzer, Rüedi,
Gerichtsschreiberin Andres.

Verfahrensbeteiligte
X.________,
vertreten durch Rechtsanwalt Stephan A. Buchli und Rechtsanwalt Dr. Guido
Hensch,
Beschwerdeführer,

gegen

1.  Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich,
2. A.________, 
Beschwerdegegnerinnen.

Gegenstand
Mehrfache qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung, mehrfaches Entziehen
von Minderjährigen; örtliche Zuständigkeit,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Zürich, I.
Strafkammer, vom 13. Januar 2014.

Sachverhalt:

A.

 X.________ lebt getrennt von seiner ehemaligen Lebenspartnerin A.________. Die
beiden gemeinsamen Kinder wohnten bis am 15. Oktober 2011 bei der Mutter, wobei
die Eltern die gemeinsame elterliche Sorge innehatten. Die Staatsanwaltschaft
IV des Kantons Zürich wirft X.________ vor, die Kinder am 15. Oktober 2011 im
Rahmen seines Besuchsrechts abgeholt zu haben, mit ihnen ohne Wissen und
Zustimmung der Mutter sowie der Beiständin nach Nigeria gereist zu sein und sie
dort bei Familienangehörigen zurückgelassen zu haben. Dies in der Absicht, die
Kinder dort aufziehen zu lassen, bis ihm durch die schweizerischen Behörden die
alleinige elterliche Sorge übertragen werde.

 X.________ wurde am 30. Oktober 2011 verhaftet. Am 25. November 2011 wurde der
Mutter die alleinige elterliche Sorge für die gemeinsamen Kinder zugeteilt, was
X.________ am 13. Dezember 2011 eröffnet wurde. Gemäss Anklage habe er ab
diesem Zeitpunkt gewusst, dass er nicht befugt sei, über den Aufenthaltsort der
Kinder zu bestimmen und ihnen die Rückkehr zur Mutter zu verwehren. Trotzdem
weigere er sich seither, durch entsprechende Anweisung seiner
Familienangehörigen in der Schweiz oder in Nigeria die Rückführung der Kinder
zu veranlassen, obwohl ihm dies möglich wäre, was er wisse.

B.

 Das Obergericht des Kantons Zürich verurteilte X.________ am 13. Januar 2014
zweitinstanzlich wegen mehrfacher qualifizierter Freiheitsberaubung und
mehrfachen Entziehens von Minderjährigen zu einer Freiheitsstrafe von sieben
Jahren.

C.

 X.________ beantragt mit Beschwerde in Strafsachen im Hauptpunkt, das
angefochtene Urteil sei aufzuheben und er freizusprechen. Eventualiter sei die
Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Er ersucht um
unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung.

D.

 Das Obergericht und die Staatsanwaltschaft IV des Kantons Zürich verzichten
auf eine Stellungnahme. A.________ lässt sich nicht vernehmen.

Erwägungen:

1.

 Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer mit seinen Eingaben vom 17. Januar und
6. Februar 2014 (Postaufgabe: 13. März 2014). Das begründete vorinstanzliche
Urteil ging seinem Verteidiger am 10. Februar 2014 zu. Die 30-tägige Frist zur
Einreichung der Beschwerde begann am 11. Februar 2014 und endete am 12. März
2014 (vgl. Art. 100 Abs. 1 BGG). Die Eingaben des Beschwerdeführers sind
entweder verfrüht, weshalb sie sich nicht mit dem angefochtenen Urteil
auseinandersetzen und den Begründungsanforderungen genügen können (vgl. Art. 42
Abs. 1 und 2 BGG), oder verspätet.

2.

2.1. Der Beschwerdeführer macht zunächst geltend, es fehle an der örtlichen
Zuständigkeit der schweizerischen Gerichte zur Strafverfolgung. Bezüglich der
Freiheitsberaubung werde ihm vorgeworfen, seine Familienangehörigen in Nigeria
nicht angewiesen zu haben, die Kinder in die Schweiz zurückzuführen.
Erforderlich sei ein Tun in Nigeria, womit kein Handlungsort in der Schweiz
bestehe. Ferner könne ihm sowohl bei der Freiheitsberaubung als auch beim
Entziehen von Minderjährigen - diesbezüglich allerdings erst nach seiner
Verhaftung - höchstens Gehilfenschaft durch Unterlassen vorgeworfen werden,
weshalb gemäss dem Grundsatz der Akzessorietät nigerianisches Recht anwendbar
sei (vgl. Art. 25 i.V.m. 11 Abs. 3 StGB).

2.2. Die Vorinstanz führt aus, dem Beschwerdeführer werde Untätigkeit in der
Schweiz vorgeworfen, weshalb die schweizerischen Gerichte zuständig seien und
das schweizerische Recht anwendbar sei. Daran ändere nichts, dass ihm am 20.
Oktober 2011 von einem nigerianischen Gericht das Sorgerecht zugesprochen
worden sei (Urteil S. 16 f.). Ferner sei der Beschwerdeführer nicht Gehilfe,
sondern zumindest Mittäter (Urteil S. 20). Mit der ersten Instanz sei davon
auszugehen, dass er die Rückführung der Kinder in die Schweiz veranlassen
könnte, er dies aber bis a nhin willentlich unterlassen habe. Der rechtswidrige
Zustand werde durch den fortdauernden Willen des Beschwerdeführers
aufrechterhalten und erneuere sich fortlaufend (Urteil S. 10 f.;
erstinstanzliches Urteil S. 36 ff.). Es sei nicht zu beanstanden, wenn die
erste Instanz gestützt auf die in der Zelle des Beschwerdeführers
beschlagnahmten Notizzettel für erstellt erachte, dass er die Rückführung der
Kinder nicht veranlasse, obwohl er über Tatherrschaft verfüge. Ihm werde
dadurch kein "versuchtes Tun" vorgeworfen, das in der Anklage nicht umschrieben
wäre (Urteil S. 16; erstinstanzliches Urteil S. 42 ff.).

2.3. Gemäss Art. 3 Abs. 1 StGB ist dem schweizerischen Strafgesetzbuch
unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder ein Vergehen begeht. Nach
Art. 8 Abs. 1 StGB gilt ein Verbrechen oder ein Vergehen als da begangen, wo
der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg
eingetreten ist. Nach der Rechtsprechung erscheint es im internationalen
Verhältnis zur Vermeidung negativer Kompetenzkonflikte grundsätzlich als
geboten, auch in Fällen ohne engen Bezug zur Schweiz die schweizerische
Zuständigkeit zu bejahen (BGE 133 IV 171 E. 6.3 S. 177).
Eine in der Schweiz begangene Anstiftung oder Gehilfenschaft begründet nach der
Rechtsprechung keinen eigenen Ausführungsort. Nach dem Grundsatz der
Akzessorietät gilt die Teilnahme als dort verübt, wo der Haupttäter gehandelt
hat (BGE 108 Ib 301 E. 5 S. 304; 104 IV 77 E. 7b S. 86; Urteil 6B_90/2009 vom
29. Oktober 2009 E. 3.3; je mit Hinweisen).

 Beim Unterlassungsdelikt liegt der Handlungsort dort, wo der Täter handeln
müsste (BGE 125 IV 14 E. 2c/aa S. 16). Ist die strafrechtlich gebotene Handlung
nicht an einen bestimmten Ort gebunden, ist der Handlungsort jeder bis zu
diesem Zeitpunkt faktisch gewählte, vorübergehende Aufenthaltsort des
Unterlassungstäters (Popp/ Keshelava, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. I,
3. Aufl. 2013, N. 11 zu Art. 8 StGB; siehe auch BGE 82 IV 65 E. 2 S. 69).

 Mittäter ist, wer bei der Entschliessung, Planung oder Ausführung eines
Deliktes vorsätzlich und in massgeblicher Weise mit anderen Tätern
zusammenwirkt, sodass er als Hauptbeteiligter dasteht (BGE 135 IV 152 E. 2.3.1
S. 155; 130 IV 58 E. 9.2.1 S. 66; 125 IV 134 E. 3a S. 136). Gehilfe ist, wer zu
einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet (Art. 25 StGB). Der
Gehilfe fördert eine Tat, wenn er sie durch einen untergeordneten Tatbeitrag
unterstützt (BGE 129 IV 124 E. 3.2 S. 126 mit Hinweisen).

2.4. Der Beschwerdeführer bestreitet zu Recht nicht, dass er die Kinder in der
Schweiz hätte zurückgeben müssen, womit bezüglich des Tatbestands des
Entziehens von Minderjährigen ein schweizerischer Begehungsort im Sinne von
Art. 8 Abs. 1 StGB vorliegt (siehe BGE 125 IV 14 E. 2c/cc S. 17). Hinsichtlich
des Tatbestands der Freiheitsberaubung hätte er von seinem Aufenthaltsort in
der Schweiz aus Anweisungen erteilen sollen. Indem er dies nicht tat, blieb er
in der Schweiz pflichtwidrig untätig. Dass seine unterlassenen Anweisungen in
Nigeria einen Erfolg gezeigt hätten, ist unbeachtlich.

 Da der Beschwerdeführer geltend macht, er sei lediglich als
Unterlassungsgehilfe zu qualifizieren, ist vorfrageweise auf seine Beteiligung
einzugehen. Er bestreitet vor Bundesgericht nicht mehr, dass es ihm möglich
gewesen wäre, aus dem Gefängnis die Rückführung der Kinder zu veranlassen.
Ferner verletzt die Vorinstanz das Anklageprinzip nicht, wenn sie gestützt auf
die in der Zelle des Beschwerdeführers sichergestellten Notizzettel zur Ansicht
gelangt, er habe Tatherrschaft. Sie darf die Zettel als Beweismittel
berücksichtigen, ohne dem Beschwerdeführer ein in der Anklage nicht
umschriebenes aktives Tun vorzuwerfen. Schliesslich ist nicht zu beanstanden,
wenn die Vorinstanz einbezieht, dass der Beschwerdeführer die Kinder nach
Nigeria verbrachte und seinen Familienangehörigen Anweisungen erteilte. Diese
Handlungen sind in der Anklageschrift genügend umschrieben, womit sie
Gegenstand des Verfahrens sind, worüber der Beschwerdeführer auch informiert
war (zum Anklagegrundsatz BGE 133 IV 235 E. 6.2 f. S. 244 ff. mit Hinweisen).

 Indem die Vorinstanz erwägt, die Tatbeteiligung des Beschwerdeführers gehe
über jene eines Gehilfen hinaus, verletzt sie kein Bundesrecht. Er war an der
Entschliessung, Planung und Ausführung der Tat mindestens beteiligt und hat sie
nicht nur durch einen untergeordneten Beitrag unterstützt. Die Vorinstanz
verletzt kein Bundesrecht, wenn sie ihre Zuständigkeit bejaht und
schweizerisches Recht anwendet.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer ficht den Schuldspruch wegen mehrfachen Entziehens
von Minderjährigen an. Der Tatbestand von Art. 220 StGB sei nicht erfüllt, da
er und die Kindsmutter die Obhut gemeinsam innegehabt hätten und das
Besuchsrecht nicht rechtlich bindend geregelt gewesen sei. Sofern die
Vorinstanz aktenwidrig etwas anderes annehme, ohne dies zu begründen, stelle
sie den Sachverhalt offensichtlich unrichtig fest und verletze seinen Anspruch
auf rechtliches Gehör. Als die elterliche Sorge und das Obhutsrecht der Mutter
zugeteilt worden seien, habe er sich bereits in Haft befunden.

3.2. Die Vorinstanz erwägt, da sich die Kinder vor ihrer Ausreise nach Nigeria
rechtmässig in der Obhut des Beschwerdeführers befunden hätten, entfalle ein
Entziehen als tatbestandsmässige Handlung. Indem dieser die Rückgabe der Söhne
verweigert und sie nach Nigeria verbracht habe, habe er zum Ausdruck gebracht,
dass er die Wiederherstellung der elterlichen Sorge der Kindsmutter verhindern
wolle. Auch nach seiner Verhaftung hätte der Beschwerdeführer die Rückführung
der Kinder veranlassen können, was er jedoch unterlassen habe. Er habe das
Besuchsrecht nicht nur vorübergehend überschritten (Urteil S. 9 ff.;
erstinstanzliches Urteil S. 12 ff.).

3.3. Gemäss aArt. 220 StGB (in der vom 1. Januar 1990 bis 31. Dezember 2012
gültigen Fassung; AS 1989 2449) wird auf Antrag bestraft, wer eine unmündige
Person dem Inhaber der elterlichen oder der vormundschaftlichen Gewalt entzieht
oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben. Nach der von der Vorinstanz zitierten
Version der Bestimmung, die vom 1. Januar 2013 bis 30. Juni 2014 galt, wird auf
Antrag bestraft, wer eine minderjährige Person dem Inhaber des Obhutsrechts
entzieht oder sich weigert, sie ihm zurückzugeben (AS 2011 725). Seit dem 1.
Juli 2014 lautet Art. 220 StGB: "Wer eine minderjährige Person dem Inhaber des
Rechts zur Bestimmung des Aufenthaltsortes entzieht oder sich weigert, sie ihm
zurückzugeben, wird, auf Antrag, [...] bestraft." Unabhängig vom geänderten
Wortlaut schützt der Tatbestand des Entziehens von Minderjährigen diejenige
Person, die über den Aufenthaltsort des Kindes bestimmen darf (BGE 125 IV 14 E.
2a S. 15 f.; 118 IV 61 E. 2a S. 63). Wer dies ist, ergibt sich aus dem
Zivilrecht (BGE 128 IV 154 E. 3.3 S. 160). Während das
Aufenthaltsbestimmungsrecht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung bis vor
Kurzem dem Inhaber des Obhutsrechts zustand (BGE 136 III 353 E. 3.2 S. 356),
schliesst die elterliche Sorge gemäss dem seit dem 1. Juli 2014 geltenden Art.
301a ZGB neu das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen
(Botschaft vom 16. November 2011 zu einer Änderung des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches, BBl 2011 9107 Ziff. 2.1). Täter kann daher jeder sein, der
die elterliche Sorge beziehungsweise Obhut nicht alleine ausübt (BGE 126 IV 221
E. 1c/aa S. 223 f.; Urteil 6B_711/2008 vom 2. April 2009 E. 3.1 mit Hinweis;
Stratenwerth/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil II: Straftaten
gegen Gemeininteressen, 7. Aufl. 2013, § 27 N. 5).

3.4. Weil die Kinder zum Zeitpunkt der Wegnahme durch den Beschwerdeführer am
15. Oktober 2011 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Schweiz hatten,
unterstehen die Beziehungen zwischen Eltern und Kind gestützt auf Art. 82 Abs.
1 IPRG (SR 291) dem schweizerischen Recht. Der Beschwerdeführer macht zwar
geltend, ihm sei am 20. Oktober 2011 von einem nigerianischen Gericht das
Sorgerecht zugesprochen worden. Dieser Entscheid ist in der Schweiz jedoch
nicht anerkennbar. Nigeria ist nicht Vertragsstaat des Übereinkommens vom 19.
Oktober 1996 über die Zuständigkeit, das anzuwendende Recht, die Anerkennung,
Vollstreckung und Zusammenarbeit auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung
und der Massnahmen zum Schutz von Kindern (Haager Kindesschutzübereinkommen; SR
0.211.231.011). Art. 85 Abs. 4 IPRG sieht für diesen Fall vor, dass Massnahmen
anerkannt werden, wenn sie im Staat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes
ergangen sind oder dort anerkannt werden. Nach Art. 20 Abs. 1 lit. b IRPG hat
eine natürliche Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt in dem Staat, in dem sie
während längerer Zeit lebt, selbst wenn diese Zeit zum vornherein befristet
ist. Die Kinder wurden am 15. Oktober 2011 nach Nigeria gebracht. Als am 20.
Oktober 2011 der Entscheid des nigerianischen Gerichts erging, hatten sie ihren
gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Nigeria. Eine kurze Dauer von fünf Tagen
genügt nicht, um den neuen gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes zu begründen
(vgl. BGE 117 II 334 E. 4b S. 338). Die Sorgerechtszuteilung vom 20. Oktober
2011 erfolgte demnach nicht durch den Staat des gewöhnlichen Aufenthalts
(weiterführend Urteil 6B_694/2012 vom 27. Juni 2013 E. 2.3.1).

 Offenbleiben kann, ob das Aufenthaltsbestimmungsrecht dem Obhutsberechtigten
oder dem Inhaber der elterlichen Sorge zusteht, da die Vorinstanz mit Hinweis
auf die erste Instanz davon ausgeht, dass der Beschwerdeführer und die
Kindsmutter die elterliche Sorge und Obhut gemeinsam ausübten (Urteil S. 14;
erstinstanzliches Urteil S. 30). Ab dem 25. November 2011 hatte die Mutter die
alleinige elterliche Sorge inne. Unerheblich ist, ob während der gemeinsamen
elterlichen Sorge eine rechtlich bindende Besuchsregelung bestand. Die
Vorinstanz verletzt weder das Willkürverbot noch das rechtliche Gehör des
Beschwerdeführers, wenn sie sich nicht dazu äussert. Gemäss der Rechtsprechung
können beide Elternteile bei gemeinsamer elterlicher Sorge und Obhut den
Tatbestand erfüllen. Vorliegend ist massgebend, dass der Beschwerdeführer die
beiden Kinder zwar im Einverständnis der Kindsmutter am 15. Oktober 2011
übernahm, diese jedoch entgegen der Abmachung nicht am gleichen Abend
zurückbrachte. Vielmehr verbrachte er sie eigenmächtig und ohne Anhörung der
Kindsmutter nach Nigeria. Damit verunmöglichte er ihr, ihre elterlichen Rechte
auszuüben (siehe BGE 95 IV 67 S. 68). Nach den verbindlichen Feststellungen der
Vorinstanz (Art. 105 Abs. 1 und 2 BGG) war ihm bewusst, dass er ohne Zustimmung
der Kindsmutter handelte (Urteil S. 9 f.; erstinstanzliches Urteil S. 13 f.).
Auch hat er ihr die Ausübung des Aufenthaltsbestimmungsrechts nicht nur
vorübergehend verunmöglicht (Urteil S. 9 f.). Zwar wurde er zwei Wochen,
nachdem er die Kinder nach Nigeria verbracht hatte, in der Schweiz verhaftet.
Da er sich in der Folge jedoch weigerte, den Kindern die Rückkehr zu der Mutter
zu ermöglichen, obwohl er dies gekonnt hätte, erfüllte er den Tatbestand von
Art. 220 StGB weiter (vgl. E. 2.4). Insgesamt weigert sich der Beschwerdeführer
seit dem 15. Oktober 2011 die Kinder zurückzugeben oder ihre Rückführung zu
veranlassen. Damit verunmöglicht er der Kindsmutter ihre elterlichen Rechte und
Pflichten wahrzunehmen, ohne selbst über die alleinige elterliche Sorge zu
verfügen. Der Schuldspruch wegen mehrfacher Entziehung von Minderjährigen ist
bundesrechtskonform.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Verurteilung wegen mehrfacher
qualifizierter Freiheitsberaubung. Die Vorinstanz lege das Tatbestandsmerkmal
der Freiheitsberaubung zu extensiv aus, wenn sie diese im Umstand erblicke,
dass die Kinder nicht zu ihrer Mutter gelangen können.

4.2. Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer habe spätestens seit dem 13.
Dezember 2011 gewusst, dass die alleinige elterliche Sorge der Kindsmutter
zugeteilt worden und er nicht befugt sei, über den Aufenthaltsort der Kinder zu
bestimmen. Er habe unrechtmässig gehandelt, indem er die Rückführung der Kinder
nicht veranlasst habe. Wenn 3½- und 5-jährige Kinder aus ihrer gewohnten
Umgebung gerissen und in einem fremden Land bei nicht näher bekannten Personen
zurückgelassen würden, seien sie gehindert, den aktuellen Aufenthaltsort zu
verlassen und zu ihrer Mutter zurückzukehren. Dies schränke ihre
Fortbewegungsfreiheit unzulässig ein. Bei Kleinkindern sei es unerheblich, ob
sie gefesselt oder eingesperrt würden, da sie sich ohne erwachsene Personen
ohnehin nicht nach ihrem Belieben fortbewegen und alleine kaum überleben
könnten. Der Beschwerdeführer verwehre mit seinem Verhalten der Kindsmutter als
Schutzberufene den Zugang zu den Kindern und beschränke deren
Fortbewegungsfreiheit unzulässig. Ferner könnten sich die Kinder nicht
unabhängig von seinem Willen bewegen (Urteil S. 18 f.).

4.3. Gemäss Art. 183 StGB wird bestraft, wer jemanden unrechtmässig festnimmt
oder gefangen hält oder jemandem in anderer Weise unrechtmässig die Freiheit
entzieht (Freiheitsberaubung; Ziff. 1 Abs. 1) oder wer jemanden durch Gewalt,
List und Drohung entführt oder wer jemanden entführt, der urteilsunfähig,
widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist (Entführung; Ziff. 1 Abs. 2
und Ziff. 2). Das geschützte Rechtsgut ist die körperliche
Fortbewegungsfreiheit. Bei der Freiheitsberaubung wird das Opfer unrechtmässig
festgehalten, während es bei der Entführung umgekehrt von einem Ort an einen
anderen verbracht wird (BGE 119 IV 216 E. 2e S. 220; 118 IV 61 E. 2b S. 63 und
E. 3a S. 64; Delnon/Rüdy, in: Basler Kommentar, Strafrecht, Bd. II, 3. Aufl.
2013, N. 20 und 23 zu Art. 183 StGB). Erschwerende Umstände im Sinne von Art.
184 Abs. 4 StGB liegen vor, wenn der Entzug der Freiheit mehr als zehn Tage
dauert (BGE 119 IV 216 E. 2d und e S. 219 ff.).

4.4.

4.4.1. Freiheitsberaubung ist die Aufhebung der körperlichen Bewegungsfreiheit
(Trechsel/Fingerhuth, in: Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2.
Aufl. 2013, N. 1 zu Art. 183 StGB). Unrechtmässig ist eine Freiheitsberaubung,
wenn rechtfertigende Umstände fehlen. Als solche kommen nebst den gesetzlichen
Rechtfertigungsgründen nach Art. 14 ff. StGB auch Einwilligungen in Betracht
(Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 53 f. zu Art. 183 StGB). Die unzulässige Beschränkung
der Fortbewegungsfreiheit liegt nach Rechtsprechung und Lehre darin, dass
jemand daran gehindert wird, sich selbstständig, mit Hilfsmitteln oder mit
Hilfe Dritter nach eigener Wahl vom Ort, an dem er sich befindet, an einen
anderen Ort zu begeben oder bringen zu lassen (BGE 101 IV 154 E. 3b S. 160;
Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 20 zu Art. 183 StGB). Demgegenüber erfüllt den
Tatbestand nicht, wer jemanden zwingt, einen Ort zu verlassen (BGE 101 IV 154
E. 3b S. 161). Ebenfalls keine unzulässige Beschränkung der
Fortbewegungsfreiheit liegt vor, wenn eine Person einen bestimmten Ort
überhaupt nicht oder nicht auf dem gewünschten Weg erreichen kann. Eine
partielle Beeinträchtigung der Freiheit, den Aufenthaltsort zu wählen, ist
keine Freiheitsberaubung. Nur eine umfassende Aufhebung dieser Freiheit erfüllt
den Tatbestand. Wird eine Person gezwungen, einen Ort zu verlassen, oder an
dessen Betreten gehindert, wird sie allenfalls im Sinne von Art. 181 StGB
genötigt (zum Ganzen Andreas Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den
Einzelnen, 10. Aufl. 2013, S. 454; Delnon/Rüdy, a.a.O., N. 20 zu Art. 183 StGB;
Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I:
Straftaten gegen Individualinteressen, 7. Aufl. 2010, § 5 N. 35; Bernard
Corboz, Les infractions en droit suisse, Bd. I, 3. Aufl. 2010, N. 20 zu Art.
183 und 184 StGB; Martin Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht,
Bd. III: Delikte gegen die Ehre, den Geheim- oder Privatbereich und gegen die
Freiheit, Art. 173-186 StGB, 1984, N. 16 zu Art. 183 StGB; zum Verhältnis von
Freiheitsberaubung und Entführung Hans-Peter Egli, Freiheitsberaubung,
Entführung und Geiselnahme nach der StGB-Revision vom 9. Oktober 1981, 1986, S.
78 mit Hinweisen). Die Freiheitsberaubung kann durch unrechtmässige Festnahme,
Gefangenhalten oder unrechtmässige Freiheitsentziehung auf andere Weise
geschehen (Generalklausel).

 Was als Aufenthaltsort zu verstehen ist, ob darunter ein Raum, ein Fahrzeug,
ein Haus, ein Gebiet oder allenfalls auch ein Land fällt, wird in der
Rechtsprechung und Lehre nicht näher definiert. Bernard Corboz hält fest, der
Ort sei nicht wichtig. Es könne sich um einen Ort unter freiem Himmel, einen
Raum oder ein Transportmittel handeln (Corboz, a.a.O., N. 18 zu Art. 183 und
184 StGB). Die Botschaft vom 23. Juli 1918 zu einem Gesetzesentwurf enthaltend
das Schweizerische Strafgesetzbuch (BBl 1918 IV 1) und die Botschaft vom 10.
Dezember 1979 über die Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuches und des
Militärstrafgesetzes (BBl 1980 I 1241) äussern sich nicht dazu. Die in Art. 183
Ziff. 1 Abs. 1 StGB beispielhaft genannten Tathandlungen des Festnehmens und
Gefangenhaltens deuten darauf hin, dass der Tatbestand restriktiv anzuwenden
ist. Hierfür spricht auch die hohe Strafandrohung der qualifizierten
Freiheitsberaubung (vgl. BGE 118 IV 61 E. 3c S. 65 f.; 116 IV 312 E. 2d/aa S.
315 f.). Der Gesetzgeber wollte Situationen erfassen, in denen Personen
gänzlich an der Betätigung der körperlichen Fortbewegungsfreiheit gehindert
werden. Die Rechtsprechung bejahte einen Freiheitsentzug unter anderem, als
eine Ehefrau die Familienwohnung nicht verlassen durfte (Urteil 6B_139/2013 vom
20. Juni 2013 E. 2), beim Festhalten in einer Wohnung während 20 bis 30 Minuten
(Urteil 6B_400/2012 vom 15. November 2012 lit. A), beim Einschliessen in der
Waschküche (Urteil 6B_20/2012 vom 29. Mai 2012 E. 1.3.5), bei einer Fahrt in
einem Auto gegen den Willen des Opfers (BGE 89 IV 85 E. 1 S. 87; Urteil 6B_1064
/2013 vom 10. März 2014 E. 1), bei einer unrechtmässigen Inhaftierung aufgrund
einer falschen Anschuldigung (Urteil 6B_899/2013 vom 17. März 2014 E. 3) und
bei einer Festnahme einer auf frischer Tat ertappten verdächtigen Person durch
den Geschädigten, sofern sie länger dauert als die Zeit, welche die Polizei
bräuchte, um zum Ort des Geschehens zu gelangen (BGE 128 IV 73 E. 2a-d S. 74
ff.).

4.4.2. Der Schuldspruch wegen mehrfacher qualifizierter Freiheitsberaubung
verletzt Bundesrecht. Die körperliche Fortbewegungsfreiheit der Kinder ist
entgegen den Ausführungen der Vorinstanz nicht aufgehoben. Aus den
vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen ergibt sich einzig, dass den
Kindern der Zugang zum Wohnort ihrer Mutter verwehrt wird. Dass ihre
Fortbewegungsfreiheit auch in anderer Weise eingeschränkt wäre, ist dem
festgestellten Sachverhalt nicht zu entnehmen. Vielmehr stellt die Vorinstanz
im Rahmen der Strafzumessung fest, die Kinder könnten sich in Nigeria frei
bewegen und seien nicht eingesperrt (Urteil S. 22; erstinstanzliches Urteil S.
50). Nach geltender Lehre und Rechtsprechung liegt keine unzulässige
Beschränkung der Fortbewegungsfreiheit vor, wenn ein bestimmter Ort,
beispielsweise der Wohnort der Mutter, nicht erreicht werden kann (vgl. E.
4.4.1 Absatz 1). Die Vorinstanz weist zwar zu Recht darauf hin, dass sich
Kleinkinder in der Regel mit Hilfe von dazu berufenen Personen fortbewegen
(vgl. Urteil S. 19). Dies muss jedoch nicht zwingend die sorgeberechtigte
Mutter sein. Ebenso können Familienangehörige und Bekannte ein Kind von einem
Ort an einen anderen bringen. Ferner können sich Kinder ab einem gewissen Alter
selbstständig über eine beschränkte Strecke fortbewegen. Folglich führt die
Trennung von der Mutter nicht dazu, dass die Fortbewegungsfreiheit der Kinder
aufgehoben ist. Der objektive Tatbestand der Freiheitsberaubung ist vorliegend
nicht erfüllt. Die weiteren Rügen zum Schuldspruch wegen Freiheitsberaubung
können bei diesem Ausgang offengelassen werden.

4.5.

4.5.1. Die Vorinstanz sprach den Beschwerdeführer unter anderem wegen
mehrfacher qualifizierter Freiheitsberaubung gemäss Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 in
Verbindung mit Art. 184 Abs. 4 StGB schuldig. Den alternativen Tatbestand der
Entführung gemäss Art. 183 Ziff. 2 StGB erachtete sie nicht als erfüllt.
Freiheitsberaubung und Entführung erscheinen aufgrund der gesetzlichen Regelung
als prinzipiell gleichwertige Eingriffe in das geschützte Rechtsgut (siehe
Stratenwerth/ Jenny/Bommer, a.a.O., § 5 N. 54). Nachdem das Bundesgericht
entgegen der Vorinstanz die Tatbestandsmerkmale von Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1
StGB nicht als erfüllt erachtet, kann es prüfen, ob jene von Art. 183 Ziff. 2
StGB vorliegen, ohne das Verbot der "reformatio in peius" zu verletzen.

4.5.2. Nach Art. 183 Ziff. 2 StGB macht sich strafbar, wer jemanden entführt,
der urteilsunfähig, widerstandsunfähig oder noch nicht 16 Jahre alt ist. Der
Tatbestand der Entführung setzt voraus, dass sich als Folge des Verbringens an
einen anderen Ort eine Machtposition des Täters über sein Opfer ergibt (BGE 118
IV 61 E. 3a S. 64). Erforderlich ist zudem, dass die Ortsveränderung für eine
gewisse Dauer vorgesehen und das Opfer in seiner persönlichen Freiheit
tatsächlich beschränkt ist, es insbesondere nicht die Möglichkeit hat,
unabhängig vom Willen des Täters an seinen gewohnten Aufenthaltsort
zurückzukehren (BGE 83 IV 152 S. 154). Die Urteilsfähigkeit bzw. -unfähigkeit
im Sinne von Art. 183 Ziff. 2 StGB muss sich auf das geschützte Rechtsgut, d.h.
die freie Selbstbestimmung des Aufenthaltsorts beziehen (Stratenwerth/Jenny/
Bommer, a.a.O., § 5 N. 51). Die Entführung von Urteilsunfähigen,
Widerstandsunfähigen oder Personen, die noch nicht 16 Jahre alt sind, verlangt
für die Verbringung an einen anderen Ort kein besonderes Tatmittel (Delnon/
Rüdy, a.a.O., N. 23, 33, 47 f. und 52 zu Art. 183 StGB; Stratenwerth/Jenny/
Bommer, a.a.O., § 5 N. 51).

4.5.3. Die Vorinstanz erwägt mit Hinweis auf die bundesgerichtliche
Rechtsprechung (vgl. BGE 126 IV 221 E. 1b S. 222 f.), es liege keine Entführung
im Sinne von Art. 183 Ziff. 2 StGB vor. Als der Beschwerdeführer die Kinder
nach Nigeria verbracht habe, habe er die elterliche Sorge zusammen mit der
Kindsmutter innegehabt. Die Vormundschaftsbehörde habe die Obhutsfrage nicht
geregelt, weder als sie die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam übertragen
habe noch als der Beschwerdeführer die gemeinsame Wohnung verlassen habe und
ein begleitetes Besuchsrecht eingeführt worden sei. Es sei zwar aufgrund der
Akten davon auszugehen, dass die Kindsmutter bis zu einem gewissen Grad
faktisch alleine die Obhut über die Kinder innegehabt habe, als diese bei ihr
gelebt und vom Beschwerdeführer getrennt gewohnt hätten. Die Anklage basiere
jedoch nicht auf diesem Umstand. Auch könne der Staatsanwaltschaft nicht
gefolgt werden, wonach das Verbringen der Kinder nach Nigeria nach Aufhebung
der elterlichen Sorge durch den Beschwerdeführer rückwirkend als Entführung zu
werten sei (Urteil S. 14; erstinstanzliches Urteil S. 30).

4.5.4. Das von Art. 183 Ziff. 2 StGB geschützte Rechtsgut ist die körperliche
Bewegungsfreiheit des Kindes. Auf dessen Willen kommt es indes nicht an; das
Gesetz schützt es unabhängig davon, ob es Widerstand leistet oder ob es in die
Entführung einwilligt (BGE 83 IV 152 S. 153).

 In BGE 118 IV 61 erwog das Bundesgericht, dass der Schutz der Freiheit des
Kindes bezüglich der Wahl seines Aufenthaltsorts den sich aus der elterlichen
Gewalt ergebenden Einschränkungen unterliegt. Es ordnete das Freiheitsrecht des
Kindes der Gehorsamspflicht gegenüber dem (Mit-) Inhaber der elterlichen Gewalt
unter. Danach ist es für das Kind grundsätzlich unerheblich, wer seinen
Aufenthaltsort bestimmt. Selbst die faktische Einschränkung der elterlichen
Gewalt des einen Elternteils durch die Obhutsberechtigung des andern spielt
keine Rolle, solange das Kindeswohl nicht in Frage gestellt ist. Das dem Kind
zugestandene Freiheitsbewusstsein verschafft ihm erst mit zunehmendem Alter
eine gewisse Freiheit in der Wahl seines Aufenthaltsorts (E. 3b und c S. 65;
vgl. zum letzten Satz Corboz, a.a.O., N. 65 zu Art. 183 und 184 StGB; Trechsel/
Fingerhuth, a.a.O., N. 16 zu Art. 183 StGB).

 In BGE 126 IV 221 änderte das Bundesgericht seine Rechtsprechung dahin gehend,
als unabhängig davon, ob die Ortsveränderung dem Wohl und dem Interesse des
Kindes entspricht, keine Entführung begeht, wer Inhaber der elterlichen Sorge
ist und das Recht hat, über den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen. Anders
liegt es, wenn das Obhutsrecht einem Elternteil allein zugeteilt wird. Alsdann
ist der andere Elternteil nicht mehr berechtigt, über den Aufenthaltsort des
Kindes zu bestimmen. Wechselt er dennoch eigenmächtig dessen Aufenthaltsort,
liegt unter den Voraussetzungen von Art. 183 Ziff. 2 StGB eine Entführung vor.
Seinen Entscheid begründete das Bundesgericht damit, dass das Wohl des Kindes
beim Entführungstatbestand kein ausschlaggebendes Kriterium ist. Je nach Fall
ist sehr schwer festzustellen, ob sich ein Wechsel des Aufenthaltsorts mit dem
Wohle des Kindes verträgt oder nicht (E. 1b S. 222 f.).

4.5.5. An dieser Rechtsprechung kann in dieser Absolutheit nicht festgehalten
werden. Der Grundsatz, wonach derjenige Elternteil, der das Recht hat, über den
Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, keine Entführung im Sinne von Art. 183
Ziff. 2 StGB begehen kann, behält Gültigkeit. Vorliegend drängt es sich jedoch
auf zu prüfen, ob dem Aufenthaltsbestimmungsrecht der Eltern (zivilrechtliche)
Schranken gesetzt sind. So hielt bereits Robert Kober zur altrechtlichen
Kindesentführung (aArt. 185 StGB in der bis am 30. September 1982 gültig
gewesenen Fassung [AS 54 757], wonach bestraft wurde, wer ein Kind unter 16
Jahren zum Zweck der Gewinnsucht oder der Unzucht entführte) fest, eine
Entführung aus Gewinnsucht oder zu einem unzüchtigen Zweck sei ein so starker
Eingriff in die Freiheit der körperlichen Integrität und der Entwicklung des
Kindes, dass eine solche Tat niemals im Rahmen der elterlichen oder
vormundschaftlichen Gewalt, die in erster Linie zum Nutzen des Kindes gedacht
ist, vorgenommen werden könnte (Robert Kober, Die Entführung nach dem
schweizerischen Strafgesetzbuch, 1953, S. 56, vgl. auch S. 60). Auch Hans-Peter
Egli führte zum revidierten Art. 183 StGB aus, Freiheitsberaubungen und
Entführungen seien so schwerwiegende Eingriffe in die körperliche Integrität
auch eines Kindes, dass das elterliche Züchtigungsrecht keinesfalls extensiv zu
interpretieren sei (Egli, a.a.O., S. 116).

 Gemäss aArt. 296 Abs. 1 ZGB (in der im Tatzeitpunkt und bis am 30. Juni 2014
in Kraft gestandenen Fassung; AS 1999 1118) stehen Kinder, solange sie unmündig
sind, unter elterlicher Sorge (ähnlich Art. 296 Abs. 2 ZGB). Die elterliche
Sorge umfasst unter anderem das Recht, den Aufenthaltsort des Kindes zu
bestimmen (aArt. 301 Abs. 3 ZGB; Art. 301 Abs. 3 und Art. 301a ZGB) und über
dessen Erziehung zu entscheiden (Art. 302 ZGB). Dabei sind die Eltern jedoch
nicht völlig frei, sondern haben sich am Wohl des Kindes zu orientieren und
dessen Persönlichkeit zu achten (aArt. 272 und 301 Abs. 1 ZGB; Art. 296 Abs. 1
ZGB; vgl. BGE 136 III 353 E. 3.3 S. 358). Beim Aufenthaltsbestimmungsrecht sind
Aspekte der Stabilität und Kontinuität von besonderer Bedeutung (Ingeborg
Schwenzer, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Bd. I, 4. Aufl. 2010, N. 2
und 12 zu Art. 301 ZGB). Ferner kann die elterliche Sorge durch andere
Gesetzesbestimmungen eingeschränkt sein (vgl. Schwenzer, a.a.O., N. 16 zu Art.
301 ZGB).

 Das Bundesgericht entschied in einem nicht publizierten Urteil aus dem Jahr
2003, das Einschliessen und Gefangenhalten eines Kindes während mehrerer Tage
stelle keine zulässige Erziehungsmassnahme dar und erfülle den Tatbestand der
Freiheitsberaubung (Art. 183 Ziff. 1 Abs. 1 StGB). Es legte anhand des
Erziehungsrechts der Eltern dar, dass es unter gewissen Bedingungen ein
zulässiges Erziehungsmittel sein könne, sein Kind einzuschliessen. Jedoch
rechtfertige das Erziehungsrecht der Eltern nicht jegliche Erziehungsmassnahme.
Diese hätten immer im Blick auf das Wohl des Kindes zu erfolgen (Urteil 6S.145/
2003 vom 13. Juni 2003 E. 2; vgl. zum elterlichen Züchtigungsrecht BGE 129 IV
216 E. 2 S. 219 ff.; Urteil 6P.106/2006 vom 18. August 2006 E. 6.4; Barbara
Loppacher, Erziehung und Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der
Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht [Art. 219 StGB], ZStStr 58/2011
S. 29 ff.). Im gleichen Entscheid wurde mit Hinweis auf BGE 126 IV 221
ausgeführt, die Freiheitsberaubung unterscheide sich von der Entführung, da
Letztere unbesehen des Kindeswohls von einem obhutsberechtigten Elternteil
nicht begangen werden könne (E. 2.2). Dies gilt nicht in jedem Fall. Es ist
nicht nachvollziehbar, weshalb aus strafrechtlicher Sicht für das
Aufenthaltsbestimmungsrecht etwas anderes gelten sollte, als für das
Erziehungsrecht, zumal sich beide Rechte am Wohl des Kindes zu orientieren
haben. Es sind Konstellationen denkbar, in denen die Verbringung eines Kindes
an einen anderen Aufenthaltsort derart massiv in die Interessen des Kindes und
letztlich auch dessen Freiheitsrecht eingreift, dass sie strafrechtlich
relevant wird. In diesen Ausnahmefällen lässt sich die Ortsveränderung nicht
mehr mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht rechtfertigen. Voraussetzung hierfür
ist jedoch, dass die konkreten Umstände eindeutig ausserhalb des Kindeswohls
liegen. Geringfügige Beeinträchtigungen der Interessen des Kindes, die mit
einer Veränderung des Aufenthaltsortes zwangsläufig einhergehen, genügen nicht
(vgl. BGE 136 III 353 E. 3.3 S. 358 f.).

 Zusammengefasst ist grundsätzlich jeder Elternteil, der das Recht hat, über
den Aufenthaltsort des Kindes zu bestimmen, berechtigt, diesen zu verändern,
ohne eine Entführung im Sinne von Art. 183 Ziff. 2 StGB zu begehen. Greift die
Verbringung des Kindes an einen anderen Ort massiv in dessen Interessen ein,
lässt sich die Tat nicht mit dem Aufenthaltsbestimmungsrecht rechtfertigen.

4.5.6. Vorliegend sind die objektiven Tatbestandsmerkmale der Entführung gemäss
Art. 183 Ziff. 2 StGB erfüllt. Indem der Beschwerdeführer seine damals 3½- und
5-jährigen Söhne an einen unbekannten Ort in Nigeria verbrachte, erlangte er
über sie eine Machtposition. Die Ortsveränderung ist dauerhaft und die Kinder
können nicht unabhängig vom Willen des Beschwerdeführers an ihren gewohnten
Aufenthaltsort zurückkehren. Auf den Willen der Kinder kommt es nicht an. Daher
braucht auf die im Zusammenhang mit dem Tatbestand der Freiheitsberaubung
vorgebrachte Rüge nicht eingegangen zu werden, die Vorinstanz verletze das
Anklageprinzip und das Willkürverbot, wenn sie annehme, die Kinder weilten
nicht freiwillig in Nigeria. Die Verbringung der Kinder lässt sich nicht mehr
durch das Aufenthaltsbestimmungsrecht des Beschwerdeführers rechtfertigen.
Gemäss den vorinstanzlichen Feststellungen hat er die Interessen und das Wohl
seiner Kinder in eklatanter Weise verletzt. Er verbrachte sie an einen
unbekannten Ort in Nigeria, zu ihnen nicht näher bekannten Personen, fernab von
ihrer Mutter, bei der sie bis dahin ununterbrochen lebten. Weder konnten sie
sich von ihr verabschieden noch haben sie Kontakt zu ihr (Urteil S. 21;
erstinstanzliches Urteil S. 49). Dieser abrupte und langandauernde Verlust der
eigenen Mutter und das Herausreissen aus der vertrauten Umgebung kommt einer
Entwurzelung gleich. Hinzu kommt, dass die Kinder nach der Verhaftung des
Beschwerdeführers auch ohne Vater aufwachsen mussten. Folglich befanden sie
sich im vorliegend zu beurteilenden Zeitraum ohne elterlichen Beistand bei
fremden Personen in einem ihnen fremden Land. Dies widerspricht ihren
Interessen und ihrem Wohl in krasser Weise (vgl. Urteil 6S.360/1998 vom 30.
November 1999 E. 2d).

4.5.7. Ob der Tatbestand von Art. 183 Ziff. 2 StGB auch in subjektiver Hinsicht
erfüllt ist, kann aufgrund der Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz nicht
abschliessend beurteilt werden. Es obliegt ihr, darüber und über den (neuen)
Schuldpunkt zu entscheiden. Dabei wird sie dem Beschwerdeführer das rechtliche
Gehör gewähren müssen.

5.

 Der Beschwerdeführer ersucht darum, umgehend aus der Sicherheitshaft entlassen
zu werden, da die Haftdauer die zu erwartende Strafe beziehungsweise deren zu
vollziehenden Teil bereits überschritten habe. Darauf kann nicht eingetreten
werden, weil die Haftentlassung nicht Gegenstand des vorinstanzlichen Urteils
ist und die Zuständigkeit dazu nicht mit der Beschwerde in Strafsachen an das
Bundesgericht übergegangen ist.

6.

6.1. Mit dem Entscheid im Hauptpunkt erübrigt es sich grundsätzlich, auf die
übrigen Anträge einzugehen. Die Vorinstanz wird die Strafzumessung auf jeden
Fall neu vorzunehmen und die Nebenfolgen zu regeln haben. Aus
prozessökonomischen Gründen rechtfertigt es sich jedoch, auf die vom
Beschwerdeführer kritisierte Kostenauflage einzugehen. Er argumentiert, da er
sich nicht in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befinde, verletze die
Vorinstanz Art. 426 Abs. 4 StPO, wenn sie ihm die Kosten für die unentgeltliche
Verbeiständung der Beschwerdegegnerin 2 auferlege.

6.2. Die Vorinstanz auferlegt dem Beschwerdeführer die Kosten des
Berufungsverfahrens, exklusive der Kosten der amtlichen Verteidigung, jedoch
inklusive der Kosten der unentgeltlichen Vertretung der Beschwerdegegnerin 2.
Die Kosten der amtlichen Verteidigung nimmt sie einstweilen auf die
Gerichtskasse, unter Vorbehalt der Rückzahlungspflicht im Sinne von Art. 135
Abs. 4 StPO (Urteil S. 31 f. Dispositivziffer 8).

6.3. Gemäss Art. 426 Abs. 4 StPO trägt die beschuldigte Person die Kosten für
die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft nur, wenn sie sich in
günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet. Der Wortlaut der Bestimmung
könnte darauf schliessen lassen, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse im
Entscheidzeitpunkt massgebend seien. Nach der Rechtsprechung kann jedoch der
Staat die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft
von der beschuldigten Person unter den gleichen Voraussetzungen zurückfordern,
wie jene für die amtliche Verteidigung (vgl. Art. 426 Abs. 1 und 4, Art. 138
Abs. 1 und Art. 135 Abs. 4 StPO). Demnach wird die bedürftige beschuldigte
Person grundsätzlich zur Kostentragung verurteilt, gleichzeitig wird jedoch im
Urteil festgehalten, dass die Kosten für die amtliche Verteidigung und die
unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft unter Vorbehalt der
Rückzahlungspflicht gemäss Art. 135 Abs. 4 StPO einstweilen auf die
Gerichtskasse genommen werden (zum Ganzen Urteile 6B_150/2012 vom 14. Mai 2012
E. 2.1 und 6B_112/2012 vom 5. Juli 2012 E. 1.2 f.; je mit Hinweisen).

6.4. Indem die Vorinstanz mit den Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung
der Beschwerdegegnerin 2 anders verfährt als mit jenen für die amtliche
Verteidigung und sie dem Beschwerdeführer direkt zur Bezahlung auferlegt, ohne
dies zu begründen, verletzt sie Art. 426 Abs. 4 StPO. Die Beschwerde ist in
diesem Punkt begründet.

7.

 Die Beschwerde ist teilweise gutzuheissen, das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Im
Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.

 Der Kanton Zürich hat dem Beschwerdeführer für das bundesgerichtliche
Verfahren im Umfang seines Obsiegens eine angemessene Parteientschädigung
auszurichten (Art. 68 Abs. 2 BGG). Die Entschädigung ist dem Rechtsvertreter
des Beschwerdeführers zuzusprechen. Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege
und Verbeiständung wird in diesem Umfang gegenstandslos. Soweit der
Beschwerdeführer unterliegt, ist es gutzuheissen. Die Begehren waren nicht
aussichtslos und seine Bedürftigkeit ist ausgewiesen (Art. 64 Abs. 1 und 2
BGG). Der Rechtsvertreter des Beschwerdeführers ist aus der Bundesgerichtskasse
zu entschädigen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

 Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des
Kantons Zürich vom 13. Januar 2014 aufgehoben und die Sache zur neuen
Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde
abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.

 Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung wird
gutgeheissen, soweit es nicht gegenstandslos geworden ist. Für das
bundesgerichtliche Verfahren wird dem Beschwerdeführer Rechtsanwalt Stephan A.
Buchli als unentgeltlicher Anwalt beigegeben.

3.

 Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

4.

 Der Kanton Züric h hat den Rechtsvertreter des Beschwerdeführers fü r das
bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'000.-- zu entschädigen.

5.

 Dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers wird eine Entschädigung von Fr.
1'000.-- aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet.

6.

 Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Zürich, I.
Strafkammer, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. Dezember 2014

Im Namen der Strafrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Mathys

Die Gerichtsschreiberin: Andres

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